Kancelaria Prawna Goldwin Stępień i Wspólnicy

Kancelaria Prawna Goldwin Stępień i Wspólnicy Dobrze się znamy - to hasło, które stanowi o naszej tożsamości. Dobrze się znamy na tym, co robimy. Era prawników „od wszystkiego” to już historia.

W ramach współpracy w modelu stałej obsługi dedykowany dla Klienta osobisty prawnik zajmie się takimi kwestiami jak prowadzenie spraw sądowych, sporządzanie i weryfikacja umów handlowych czy weryfikacja kontrahentów. Dzięki temu może mieć on poczucie bezpieczeństwa i pewność, że problemy prawne będą na bieżąco i skutecznie rozwiązywane. Stała opieka prawna, gwarantuje również atrakcyjną i bezkonku

rencyjną cenę obsługi, dzięki której każdy z naszych Klientów wie, że nasze usługi prawne po prostu się opłacają. Prawa jest po prostu zbyt dużo, aby jedna osoba mogła posiąść pełną wiedzę odnośnie do jego całokształtu. Podobnie jak w medycynie – próżno szukać pomocy w sprawie niedomagającego kolana u kardiologa, tak karnista najprawdopodobniej nie odzyska skutecznie pieniędzy zabranych przez Urząd Skarbowy z powodu niesłusznego domiaru podatkowego. Dlatego w Goldwin stawiamy na specjalistów w konkretnych dziedzinach.

24/04/2026

𝐙𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧𝐚𝐰𝐢𝐚𝐬𝐳 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐚𝐝 𝐳𝐚ł𝐨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐬𝐩𝐨́ł𝐤𝐢 𝐳 𝐨𝐠𝐫𝐚𝐧𝐢𝐜𝐳𝐨𝐧𝐚̨ 𝐨𝐝𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐚𝐥𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢𝐚̨? 𝐎𝐭𝐨 𝐤𝐨𝐬𝐳𝐭𝐲, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐬𝐳 𝐳𝐧𝐚𝐜́!

W pierwszej kolejności należy wskazać, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby, tj.:

➡ poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, a następnie złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Rejestrów Sądowych wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

➡ poprzez wykorzystanie wzorca umowy spółki, udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, a następnie złożenie wniosku o rejestrację spółki.

Niezależnie od powyższego, założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z określonymi kosztami. 𝐈𝐜𝐡 𝐰𝐲𝐬𝐨𝐤𝐨𝐬́𝐜́ 𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐞 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐢𝐦 𝐨𝐝 𝐭𝐞𝐠𝐨, 𝐜𝐳𝐲 𝐳𝐝𝐞𝐜𝐲𝐝𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐚 𝐳𝐚ł𝐨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐩𝐨́ł𝐤𝐢 𝐰 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐨́𝐛 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐲𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲 𝐮 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐫𝐢𝐮𝐬𝐳𝐚, 𝐜𝐳𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭.

W przypadku wyboru pierwszego, tradycyjnego sposobu, wspólnicy zakładający spółkę muszą ponieść koszt w postaci taksy notarialnej za sporządzenie umowy spółki. Koszt ten zależny jest od wysokości kapitału zakładowego spółki.

W przypadku kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł maksymalna wysokość taksy notarialnej wynosi 160 zł netto (§ 3 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej). Należy także pamiętać o koszcie wypisów aktu notarialnego, który wynosi 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. Co więcej, notariusz pobierze także podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), którego stawka wynosi 0,5 % wartości kapitału zakładowego, pomniejszonego o wysokość opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wspólnicy zobowiązani są także uiścić opłatę sądową i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej wysokości 600 zł.

𝐉𝐞𝐬́𝐥𝐢 𝐳𝐚𝐬́ 𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐢 𝐨 𝐳𝐚ł𝐨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐬𝐩𝐨́ł𝐤𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭, 𝐰𝐬𝐩𝐨́𝐥𝐧𝐢𝐜𝐲 𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐨𝐬𝐳𝐚̨ 𝐳̇𝐚𝐝𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐤𝐨𝐬𝐳𝐭𝐨́𝐰 𝐳𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐬𝐩𝐨́ł𝐤𝐢! Koszty, które trzeba ponieść przy zakładaniu spółki poprzez wykorzystanie wzorca umowy spółki w systemie S24 są zatem znacznie niższe niż przy zawieraniu umowy spółki w formie aktu notarialnego.

W takiej sytuacji przy rejestracji spółki wspólnicy zobowiązani są uiścić zarówno opłatę sądową, jak i opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej wysokości 350 zł. Należy również pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość zależna jest od wysokości kapitału zakładowego i wynosi 0,5 % jego wartości, pomniejszonego o wysokość opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Który sposób założenia spółki będzie dla Ciebie bardziej korzystny? Skontaktuj się z nami!

📞 222692222
💻 https://kancelariagoldwin.pl

17/04/2026

𝐊𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐧𝐚.

Kara umowna stanowi powszechnie stosowany element wielu umów. Jej znaczenie w praktyce obrotu gospodarczego jest znaczące, jednak nieprawidłowe jej ukształtowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym ograniczenia lub wyłączenia możliwości jej dochodzenia.

Podstawę prawną kary umownej stanowią przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 483–485 k.c. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c.:

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Kara umowna jest zatem sankcją finansową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Co istotne, wierzyciel dochodzący zapłaty kary umownej nie ma obowiązku wykazywania wysokości poniesionej szkody, wystarczające jest wykazanie samego faktu naruszenia zobowiązania przez dłużnika.

Jednocześnie kara umowna nie stanowi świadczenia zastępczego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dłużnik nie może zwolnić się z wykonania zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej, chyba że strony postanowiły inaczej. Oznacza to, że wierzyciel może co do zasady dochodzić zarówno wykonania zobowiązania, jak i zapłaty kary umownej.

𝐙𝐚𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐤𝐚𝐫𝐲 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐧𝐞𝐣.

Zastrzeżenie kary umownej dopuszczalne jest wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań o charakterze niepieniężnym. Nie może ona zatem skutecznie zabezpieczać obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Do zobowiązań niepieniężnych zalicza się w szczególności obowiązki polegające na wydaniu rzeczy, wykonaniu usługi czy podjęciu określonego działania lub zaniechania.

Pomimo że zobowiązanie główne ma charakter niepieniężny, sama kara umowna musi być wyrażona w pieniądzu.

Warunkiem powstania obowiązku zapłaty kary umownej jest m.in. niewykonanie zobowiązania, albo nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym w szczególności opóźnienie w jego realizacji.

𝐖𝐲𝐬𝐨𝐤𝐨𝐬́𝐜́ 𝐤𝐚𝐫𝐲 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐧𝐞𝐣.

Ustawodawca nie wprowadził ustawowych limitów wysokości kary umownej, pozostawiając w tym zakresie stronom swobodę kontraktową. Swoboda ta podlega jednak ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, natury stosunku zobowiązaniowego oraz zasad współżycia społecznego.

W przypadku ustalenia kary w wysokości rażąco wygórowanej, dłużnik może żądać jej zmniejszenia. Instytucja ta, określana jako miarkowanie kary umownej, została uregulowana w art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, dłużnik może żądać jej zmniejszenia.

𝐊𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐧𝐚 𝐚 𝐨𝐝𝐬𝐳𝐤𝐨𝐝𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞.

Stosownie do art. 484 § 1 k.c., w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wierzycielowi przysługuje kara umowna w zastrzeżonej wysokości, niezależnie od rozmiaru poniesionej szkody. Jednocześnie przyjmuje się, że kara umowna pełni funkcję zastępczą względem odszkodowania, co oznacza, iż co do zasady wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość, chyba że strony wprost przewidziały taką możliwość w treści umowy.

𝐏𝐫𝐚𝐰𝐢𝐝ł𝐨𝐰𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐰𝐢𝐞𝐧́.

Dla skuteczności kary umownej kluczowe znaczenie ma prawidłowe ukształtowanie postanowień umownych.

W szczególności należy zadbać o:
✔ jednoznaczne określenie wysokości kary (np. poprzez wskazanie konkretnej kwoty lub mechanizmu jej obliczania),
✔ precyzyjne wskazanie przypadków jej naliczania,
✔ zachowanie proporcjonalności wysokości kary względem charakteru zobowiązania i potencjalnej szkody,
✔ uregulowanie relacji kary umownej do ewentualnego odszkodowania.

Nieprawidłowe sformułowanie powyższych elementów może skutkować bezskutecznością postanowienia lub jego ograniczeniem przez sąd.

Kara umowna stanowi efektywny instrument zabezpieczenia interesów wierzyciela, jednak jej skuteczność zależy od zgodności z przepisami prawa oraz prawidłowego ukształtowania treści umowy. W szczególności należy pamiętać, że może ona dotyczyć wyłącznie zobowiązań niepieniężnych, a jej wysokość powinna pozostawać w racjonalnej proporcji do chronionego interesu.

Zapraszamy Państwa do kontaktu:
📞 222692222
💻 https://kancelariagoldwin.pl

10/04/2026

𝐄𝐠𝐳𝐞𝐤𝐮𝐜𝐣𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐨𝐫𝐧𝐢𝐜𝐳𝐚 𝐛𝐞𝐳 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐫𝐚𝐰𝐲-𝐜𝐳𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐳̇𝐥𝐢𝐰𝐞?

W ostatnim czasie coraz częściej zgłaszają się do nas klienci, którzy wskazują, że komornik prowadzi wobec nich postępowanie egzekucyjne, mimo że nigdy nie mieli żadnej sprawy w sądzie i nie otrzymali żadnego wyroku. W wielu przypadkach dopiero zajęcie rachunku bankowego powoduje, że osoba dowiaduje się o istnieniu długu oraz o wcześniejszym postępowaniu sądowym.

W rzeczywistości taka sytuacja jest możliwa i wynika ze szczególnej konstrukcji postępowań przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, w których sąd może wydać orzeczenie bez przeprowadzania rozprawy. Dotyczy to przede wszystkim spraw o zapłatę rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu nakazowym, w których sąd wydaje tzw. nakaz zapłaty.

Nakaz zapłaty jest szczególną formą orzeczenia sądowego, które rozstrzyga o zasadności dochodzonego roszczenia pieniężnego. Przepisy przewidują, że do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli nakaz zapłaty nie zostanie zaskarżony w przewidzianym terminie, wywołuje on skutki prawomocnego wyroku i może stanowić podstawę prowadzenia egzekucji.

W treści nakazu zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacił dochodzoną kwotę wraz z kosztami albo wniósł właściwy środek zaskarżenia.

Jednym z podstawowych trybów podczas, których wydawany jest nakaz zapłaty jest postępowanie upominawcze. W tym postępowaniu sąd bada treść pozwu oraz przedstawione przez powoda twierdzenia i dokumenty. Nie przeprowadza się w nim pełnego postępowania dowodowego, jednak sąd dokonuje wstępnej oceny zasadności roszczenia. Nakaz zapłaty nie zostanie wydany w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne albo gdy twierdzenia przedstawione przez powoda budzą wątpliwości. Po wydaniu nakazu zapłaty sąd doręcza jego odpis obu stronom, przy czym pozwanemu doręczany jest on wraz z pozwem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu i skutkach niezaskarżenia nakazu. Pozwany ma 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy przez nakaz zapłaty, a sprawa rozpoznawana jest dalej według przepisów o postępowaniu zwykłym.

Jeżeli jednak sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie, nakaz zapłaty staje się prawomocny, a po nadaniu mu klauzuli wykonalności może stanowić podstawę prowadzenia egzekucji przez komornika.

Podobny mechanizm występuje w postępowaniu nakazowym, które również prowadzi do wydania nakazu zapłaty bez przeprowadzania rozprawy. Postępowanie to może zostać wszczęte wyłącznie na wniosek powoda zawarty w pozwie i opiera się na szczególnych dokumentach, takich jak dokument urzędowy, zaakceptowana faktura czy weksel.

W tym trybie środkiem obrony pozwanego nie jest sprzeciw, lecz zarzuty od nakazu zapłaty, które również należy wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu.

Warto wskazać, że szczególną odmianą postępowania upominawczego jest również elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Jest to odrębny tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych prowadzony w całości w systemie teleinformatycznym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew składany jest wyłącznie drogą elektroniczną. Co istotne, powód co do zasady nie dołącza dokumentów potwierdzających roszczenie, lecz jedynie opisuje jego podstawę. Na tej podstawie sąd dokonuje wstępnej oceny pozwu i jeżeli nie stwierdzi oczywistej bezzasadności roszczenia wydaje nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Także w tym trybie pozwany ma 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony w terminie nakaz zapłaty traci moc.

W praktyce właśnie w sprawach, gdzie został wydany nakaz zapłaty często dochodzi do sytuacji, w których pozwany dowiaduje się o sprawie dopiero na etapie egzekucji komorniczej. Zasadą jest, że pisma sądowe doręcza się bezpośrednio adresatowi. Jeżeli jednak doręczenie takie nie jest możliwe, przepisy przewidują tzw. doręczenia zastępcze. Mogą one polegać np. na doręczeniu pisma dorosłemu domownikowi, przedstawicielowi administracji domu, dozorcy czy osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu pracy adresata. W takim przypadku uznaje się, że doręczenie jest skuteczne, o ile osoba ta zobowiąże się przekazać pismo adresatowi. Jeżeli jednak nie ma możliwości doręczenia pisma ani adresatowi, ani osobie uprawnionej do jego odbioru, stosuje się mechanizm tzw. doręczenia przez awizo. W praktyce oznacza to, że operator pocztowy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki i informację o możliwości jej odbioru w placówce pocztowej. Jeżeli adresat nie odbierze przesyłki w terminie wskazanym w pierwszym awizo, pozostawiane jest drugie zawiadomienie, a przesyłka ponownie oczekuje na odbiór przez określony czas. Po upływie tego terminu przesyłka wraca do sądu.

Kluczowe znaczenie ma funkcjonująca w polskim prawie procesowym instytucja tzw. fikcji doręczenia. Jest ona elementem systemu doręczeń pism sądowych w postępowaniu cywilnym i polega na tym, że w określonych sytuacjach pismo uznaje się za skutecznie doręczone, mimo że adresat faktycznie nie zapoznał się z jego treścią.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku przedsiębiorców fikcja doręczenia ma zastosowanie w sposób znacznie szerszy. Doręczeń dokonuje się bowiem na adres ujawniony w odpowiednich rejestrach publicznych takich jak CEIDG albo Krajowy Rejestr Sądowy. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek aktualizowania danych adresowych w tych rejestrach, a korespondencja wysłana na adres tam ujawniony może zostać uznana za skutecznie doręczoną nawet wtedy, gdy przedsiębiorca faktycznie jej nie odebrał lub nie prowadzi już działalności pod tym adresem.

Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ich przypadku fikcja doręczenia nie ma charakteru tak szerokiego i może zostać zastosowana jedynie w określonych sytuacjach przewidzianych w przepisach. W szczególności ma to znaczenie w sprawach prowadzonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Przyjmuje się, że w przypadku osoby fizycznej fikcja doręczenia może znaleźć zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy adres wskazany w pozwie jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL. Jeżeli zatem powód wskaże w pozwie adres pozwanego odpowiadający danym znajdującym się w rejestrze PESEL, a przesyłka z nakazem zapłaty zostanie dwukrotnie awizowana i nie zostanie odebrana, sąd może uznać takie doręczenie za skuteczne.

W konsekwencji termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty zaczyna biec, mimo że pozwany faktycznie nie zapoznał się z treścią korespondencji. Jeżeli w tym czasie sprzeciw nie zostanie wniesiony, nakaz zapłaty staje się prawomocny, a po nadaniu mu klauzuli wykonalności może stanowić podstawę wszczęcia egzekucji przez komornika.

Warto jednak podkreślić, że w sytuacji gdy pozwany dowiaduje się o sprawie dopiero na etapie egzekucji komorniczej, istnieje możliwość podjęcia działań zmierzających do zweryfikowania prawidłowości doręczenia nakazu zapłaty. W szczególności możliwe jest złożenie wniosku o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty oraz udostępnienie akt sprawy, co pozwala ustalić, na jaki adres kierowana była korespondencja oraz czy spełnione zostały wszystkie wymogi skutecznego doręczenia. Dlatego w sytuacji, gdy ktoś dowiaduje się o egzekucji komorniczej dopiero z zajęcia rachunku bankowego lub wynagrodzenia, nie należy automatycznie zakładać, że sprawa jest definitywnie przegrana. W wielu przypadkach możliwe jest jeszcze skuteczne zakwestionowanie podstaw egzekucji, jednak kluczowe znaczenie ma szybkie podjęcie odpowiednich działań prawnych.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

📞 222692222
💻 https://kancelariagoldwin.pl

27/03/2026

𝐂𝐳𝐲 𝐦𝐨𝐳̇𝐞𝐬𝐳 𝐨𝐝𝐦𝐨́𝐰𝐢𝐜́ 𝐩𝐨𝐝𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐣𝐢?

Zapoznaj się z przepisami, który weszły w życie od 01 marca 2026 r.

Na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 05 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1172) do art. 103 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego dodano pkt 11, zgodnie z którym:

➡ jeżeli strona bez uzasadnionej przyczyny odmówiła poddania się mediacji - 𝐬𝐚̨𝐝 𝐦𝐨𝐳̇𝐞, 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐝 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐮 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐲, 𝐰ł𝐨𝐳̇𝐲𝐜́ 𝐧𝐚 𝐭𝐞̨ 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐞̨ 𝐨𝐛𝐨𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐞𝐤 𝐳𝐰𝐫𝐨𝐭𝐮 𝐤𝐨𝐬𝐳𝐭𝐨́𝐰 𝐰 𝐜𝐳𝐞̨𝐬́𝐜𝐢 𝐰𝐲𝐳̇𝐬𝐳𝐞𝐣, 𝐧𝐢𝐳̇ 𝐧𝐚𝐤𝐚𝐳𝐲𝐰𝐚ł𝐛𝐲 𝐭𝐨 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐲, 𝐚 𝐧𝐚𝐰𝐞𝐭 𝐳𝐰𝐫𝐨𝐭𝐮 𝐤𝐨𝐬𝐳𝐭𝐨́𝐰 𝐰 𝐜𝐚ł𝐨𝐬́𝐜𝐢.

Powyższa zmiana umożliwi obciążenie strony - niezależnie od wyniku sprawy - kosztami procesu, które powstały na skutek jej niesumiennego lub niewłaściwego postępowania, polegającego na odmowie mediacji bez uzasadnionej przyczyny.

Art. 103 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi zatem wyjątek od zasady obowiązującej przy orzekaniu o kosztach procesu, tj. zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu, wyrażoną w art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wyraża tzw. zasadę zawinienia, która powoduje, że o zwrocie kosztów nie decyduje wynik procesu. Jak słusznie podnosi się w doktrynie ,, artykuł 103 Kodeksu postępowania cywilnego pełni ważną funkcję wychowawczą wobec stron i interwenienta ubocznego co do obciążenia kosztami procesu. Jej istotą jest wzmocnienie zasady prawdy oraz zasady koncentracji materiału procesowego” (tak: P. Rylski, A. Olaś (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 4, 2025).

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że na mocy wspominanej nowelizacji dodano także art. 458 3a Kodeksu postępowania cywilnego, 𝐳𝐠𝐨𝐝𝐧𝐢𝐞 𝐳 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐲𝐦 𝐰 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐚𝐜𝐡 𝐳 𝐮𝐦𝐨́𝐰 𝐨 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭𝐲 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐳𝐞 𝐬́𝐜𝐢𝐬́𝐥𝐞 𝐳𝐰𝐢𝐚̨𝐳𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐳 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐞𝐦 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐲𝐦 𝐮𝐦𝐨́𝐰 𝐬ł𝐮𝐳̇𝐚̨𝐜𝐲𝐜𝐡 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐫𝐨𝐛𝐨́𝐭 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡, 𝐬𝐚̨𝐝 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐠𝐨𝐭𝐨𝐰𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐦 𝐚𝐥𝐛𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐰𝐲𝐳𝐧𝐚𝐜𝐳𝐨𝐧𝐲𝐦 𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐳𝐩𝐫𝐚𝐰𝐞̨ 𝐤𝐢𝐞𝐫𝐮𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐲 𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐜𝐣𝐢. Nie dotyczy to jednak spraw rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu nakazowym, chyba że wniesiono sprzeciw albo zarzuty od nakazu zapłaty.

Zastanawiasz się, czy możesz odmówić poddania się mediacji? Skontaktuj się z naszą Kancelarią.

📞 222692222
💻 https://kancelariagoldwin.pl

20/03/2026

𝐁𝐫𝐚𝐤 𝐳𝐚𝐩ł𝐚𝐭𝐲 𝐳𝐚 𝐮𝐬ł𝐮𝐠𝐞̨ – 𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐤𝐮𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐝𝐳𝐲𝐬𝐤𝐚𝐜́ 𝐧𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐧𝐨𝐬́𝐜́?

Opóźnienia w regulowaniu należności stanowią jedno z najczęstszych zagrożeń dla płynności finansowej przedsiębiorców. Pomimo powszechności tego zjawiska, nie każdy podmiot gospodarczy posiada wiedzę dotyczącą zasad dochodzenia należności oraz instrumentów prawnych umożliwiających skuteczne zabezpieczenie swoich interesów jeszcze przed powstaniem sporu.

𝐖𝐲𝐦𝐚𝐠𝐚𝐥𝐧𝐨𝐬́𝐜́ 𝐫𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐬ł𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐝𝐨𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐚𝐩ł𝐚𝐭𝐲

Podstawą wszczęcia działań windykacyjnych jest wymagalność roszczenia, czyli moment, w którym wierzyciel uzyskuje prawo żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika. Z chwilą nadejścia terminu płatności określonego w umowie, fakturze bądź wynikającego z przepisów prawa, roszczenie staje się wymagalne.

Moment wymagalności ma istotne znaczenie prawne, w szczególności dla:
➡ rozpoczęcia naliczania odsetek za opóźnienie,
➡ rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia.

Od tej chwili wierzyciel może dochodzić należności zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej.

𝐙𝐚𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨́𝐰 𝐰𝐢𝐞𝐫𝐳𝐲𝐜𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐰𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐦𝐨𝐰𝐲

Praktyka obrotu pokazuje, że umowy – zwłaszcza zawierane w uproszczonej formie lub ustnie – koncentrują się głównie na wysokości wynagrodzenia, pomijając kwestie zabezpieczenia jego zapłaty. Tymczasem to właśnie na etapie konstruowania umowy należy wprowadzić mechanizmy minimalizujące ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Do podstawowych instrumentów zabezpieczających należą w szczególności:
➡ zastrzeżenie odsetek umownych,
➡ zadatek lub zaliczka,
➡ zabezpieczenia rzeczowe (np. zastaw, hipoteka),
➡ poręczenie osoby trzeciej,
➡ oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kluczowe znaczenie ma precyzyjne sformułowanie postanowień umownych, tak aby wyeliminować ryzyko sporów interpretacyjnych i ułatwić ewentualne dochodzenie roszczeń.

𝐖𝐞𝐳𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐩ł𝐚𝐭𝐲 𝐣𝐚𝐤𝐨 𝐞𝐭𝐚𝐩 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐚̨𝐝𝐨𝐰𝐲

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego zasadne jest wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Choć przepisy co do zasady nie nakładają obowiązku jego wcześniejszego wysłania, w praktyce stanowi ono istotny element procedury windykacyjnej.

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:
✔ dokładne oznaczenie stron,
✔ wskazanie podstawy roszczenia (np. numer umowy, faktury),
✔ wysokość należności głównej,
✔ wyliczenie należnych odsetek,
✔ termin zapłaty,
✔ numer rachunku bankowego,
✔ informację o zamiarze skierowania sprawy na drogę sądową w przypadku braku zapłaty.

Prawidłowo sporządzone przedsądowe wezwanie do zapłaty może doprowadzić do dobrowolnego uregulowania należności, co pozwala uniknąć kosztów i czasu związanego z postępowaniem sądowym.

𝐎𝐝𝐬𝐞𝐭𝐤𝐢 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐳𝐚 𝐤𝐨𝐬𝐳𝐭𝐲 𝐨𝐝𝐳𝐲𝐬𝐤𝐢𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐚𝐥𝐞𝐳̇𝐧𝐨𝐬́𝐜𝐢

W przypadku opóźnienia w płatności wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia obok należności głównej również odsetek. W zależności od charakteru stosunku prawnego mogą to być:
➡ ustawowe odsetki za opóźnienie,
➡ odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych,
➡ odsetki umowne, o ile zostały zastrzeżone w umowie.

W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami dodatkowo przysługuje prawo do dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jest to kwota ryczałtowa (od 40 do 100 euro – w zależności od wartości świadczenia), należna wierzycielowi z mocy prawa w przypadku opóźnienia w zapłacie w transakcjach handlowych.

𝐃𝐨𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐧́ 𝐧𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐝𝐳𝐞 𝐬𝐚̨𝐝𝐨𝐰𝐞𝐣

W przypadku bezskuteczności działań polubownych wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego.

W szczególności może on skorzystać z następujących trybów:
1. 𝐄𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞̨𝐩𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐩𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐰𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 (𝐄𝐏𝐔) – w którym pozew wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Opłata sądowa od pozwu wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu, przy czym nie może być niższa niż 30 zł.
2. 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞̨𝐩𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐰 𝐭𝐫𝐲𝐛𝐢𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐲𝐜𝐲𝐣𝐧𝐲𝐦 – poprzez wniesienie pozwu do sądu właściwego rzeczowo i miejscowo (sądu rejonowego albo okręgowego), wraz z dokumentami stanowiącymi dowody potwierdzające istnienie oraz wysokość dochodzonego roszczenia.

W obu wskazanych trybach sąd może wydać nakaz zapłaty. Po jego uprawomocnieniu, a następnie po nadaniu klauzuli wykonalności orzeczenie to stanowi tytuł wykonawczy, będący podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

𝐏𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐰𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐧́

Istotnym zagadnieniem pozostaje przedawnienie roszczeń majątkowych. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
➡ ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat,
➡ roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczenia o świadczenia okresowe przedawniają się z upływem 3 lat.

Upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, lecz umożliwia dłużnikowi skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia. Jednakże z uwagi na zróżnicowanie terminów przedawnienia dla poszczególnych kategorii roszczeń, konieczna jest ich bieżąca kontrola.

𝐏𝐨𝐝𝐬𝐮𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞

Nieterminowe regulowanie należności może istotnie zagrozić stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

W celu minimalizacji ryzyka należy:
✔ odpowiednio konstruować umowy i przewidywać mechanizmy zabezpieczające,
✔ monitorować terminy płatności,
✔ niezwłocznie reagować na opóźnienia,
✔ kierować wezwania do zapłaty,
✔ pamiętać, że oprócz należności głównej, istnieje możliwość dochodzenia odsetek oraz rekompensaty,
✔ w razie potrzeby skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Szybkie i zdecydowane działania znacząco zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego odzyskania należności oraz ograniczają ryzyko przedawnienia roszczenia.

📞 222692222
💻 https://kancelariagoldwin.pl

𝐑𝐞𝐤𝐥𝐚𝐦𝐚𝐜𝐣𝐚.Reklamacja nie stanowi samoistnej instytucji prawnej ani odrębnej podstawy odpowiedzialności przedsiębiorcy. ...
13/03/2026

𝐑𝐞𝐤𝐥𝐚𝐦𝐚𝐜𝐣𝐚.

Reklamacja nie stanowi samoistnej instytucji prawnej ani odrębnej podstawy odpowiedzialności przedsiębiorcy. Jest to w praktyce potoczne, zbiorcze określenie zgłoszenia roszczeń, które może być oparte na różnych reżimach prawnych, w szczególności na uprawnieniach z tytułu rękojmi, na uprawnieniach wynikających z gwarancji, a także na przepisach o niezgodności towaru (lub usługi) z umową. Traktowanie „reklamacji” jako jednego, jednolitego trybu dochodzenia roszczeń bywa źródłem błędów: prowadzi do mieszania podstaw prawnych, nieprecyzyjnego formułowania żądań, a w konsekwencji do sporów dotyczących terminów, rozkładu ciężaru dowodu oraz skutków braku reakcji przedsiębiorcy.

Warto przy tym zauważyć, że pojęcie „reklamacji” jako termin ustawowy pojawia się jedynie w ustawie o prawach konsumenta. Zgodnie ze słownikiem języka słowo „Reklamacja” („Reklamacja”, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/reklamacja;2514694.html , dostęp: 16.02.2026 r.). oznacza:

reklamacja
✔ «zwrócenie się do dostawcy, producenta, wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych wad towaru, niedokładności w dostawie, w rachunku, w wykonaniu usługi itp. z żądaniem naprawienia szkód»

✔ «zażalenie, skarga złożone w tej sprawie»

Natomiast w języku potocznym funkcjonuje jako zbiorcze określenie każdego zgłoszenia problemu dotyczącego towaru lub usługi.

Tymczasem co do zasady funkcjonują trzy odrębne tryby dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością towaru: (1) rękojmia uregulowana w Kodeksie cywilnym, (2) reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową wynikająca z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz (3) gwarancja, czyli dobrowolne zobowiązanie gwaranta określone w oświadczeniu gwarancyjnym.

Wybór właściwego trybu ma znaczenie prawne dla zakresu uprawnień kupującego, rozkładu ciężaru dowodu, obowiązujących terminów oraz konsekwencji braku reakcji przedsiębiorcy.

Dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r. podstawowym reżimem odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta pozostaje rękojmia uregulowana w Kodeksie cywilnym, natomiast dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. zastosowanie znajduje reżim odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową, uregulowany w ustawie o prawach konsumenta.

Rękojmia jest ustawowym reżimem odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej. Jej istotą jest to, że sprzedawca odpowiada wobec kupującego w razie stwierdzenia wady, rozumianej jako niezgodność rzeczy z umową. Ustawodawca wprost wskazuje przykładowe sytuacje, w których rzecz uznaje się za niezgodną z umową, jest to m.in., gdy rzecz sprzedana:

✔ nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
✔ nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
✔ nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
✔ została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
✔ gdy nie ma właściwości wymaganych ze względu na cel oznaczony w umowie, nie ma cech, o których istnieniu sprzedawca zapewniał.

Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

W reżimie rękojmi ustawodawca przewiduje również domniemanie korzystne dla konsumenta, zgodnie z którym jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy to przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Ponadto w ramach rękojmi kupujący dysponuje katalogiem konkretnych uprawnień. Może żądać doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową poprzez jej naprawę albo wymianę, a w przewidzianych ustawą przypadkach również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Należy jednak podkreślić, że uprawnienia te nie mają charakteru dowolnego ani równorzędnego. Ustawodawca przyjmuje zasadę pierwszeństwa doprowadzenia rzeczy do stanu zgodnego z umową, co oznacza, że co do zasady podstawowym roszczeniem kupującego jest naprawa albo wymiana rzeczy.

Dopiero w sytuacji, gdy sprzedawca odmówi naprawy lub wymiany, nie doprowadzi rzeczy do zgodności z umową w rozsądnym czasie, doprowadzenie do zgodności okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, bądź gdy wada występuje nadal mimo podjętych wcześniej działań, kupujący może skorzystać z dalszych środków ochrony w postaci obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie jest wyłączone, jeżeli wada ma charakter nieistotny.

W konsekwencji żądanie „zwrotu pieniędzy” już w pierwszym zgłoszeniu reklamacyjnym, co do zasady nie znajduje podstawy prawnej i może zostać uznane za przedwczesne. Co istotne, rękojmia działa z mocy ustawy, a ewentualne postanowienia zawarte w umowie, które ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy w relacji z konsumentem są dopuszczalne jedynie wyjątkowo.

Tak jak było to wcześniej wskazane, do umów sprzedaży zawieranych z konsumentem od dnia 01 stycznia 2023 r. zastosowanie znajduje reżim odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu braku zgodności towaru z umową, uregulowany w ustawie o prawach konsumenta, który w tym zakresie wyłącza stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi i wprowadza odrębne zasady ochrony konsumenta.

Dla oceny, kiedy towar jest niezgodny z umową, kluczowe znaczenie ma art. 43b ustawy o prawach konsumenta, w którym ustawodawca określa przesłanki zgodności towaru z umową. A contrario należy przyjąć, że towar jest niezgodny z umową wówczas, gdy nie spełnia wymogów wskazanych w tym przepisie. Ustawodawca wskazuje, że towar pozostaje zgodny z umową, jeżeli:

✔ zgodne z umową są w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność oraz funkcjonalność, a w przypadku towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji.
✔ odpowiada szczególnemu celowi, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument poinformował przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który został przez przedsiębiorcę zaakceptowany.

Ponadto, aby towar został uznany za zgodny z umową, musi on:

✔ nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
✔ występować w takiej ilości oraz posiadać takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo jakich konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienia składane przez przedsiębiorcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.
3. zostać dostarczony wraz z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których konsument może oczekiwać, a także odpowiadać jakości próbki lub wzoru udostępnionego przed zawarciem umowy.

Brak któregokolwiek z powyższych elementów może stanowić podstawę do przyjęcia, że towar jest niezgodny z umową, przy czym zakres tej niezgodności należy każdorazowo oceniać z uwzględnieniem treści umowy, charakteru towaru oraz uzasadnionych oczekiwań konsumenta.

Ustawodawca przewiduje jednocześnie, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności w zakresie określonych cech, jeżeli konsument został wyraźnie poinformowany o odstępstwie od wymogów zgodności oraz odrębnie je zaakceptował. Odpowiedzialność przedsiębiorcy obejmuje również sytuacje, w których brak zgodności wynika z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli montaż został przeprowadzony przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność, bądź gdy nieprawidłowość montażu wynikała z błędów w instrukcji.

Podobnie jak przy rękojmi, także w tym reżimie uprawnienia konsumenta nie mają charakteru dowolnego ani równorzędnego. W pierwszej kolejności konsument może żądać doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez naprawę albo wymianę. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać tych czynności w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta oraz na własny koszt, obejmujący również koszty transportu, robocizny czy demontażu i ponownego montażu towaru, jeżeli było to konieczne.

Dopiero w sytuacjach wyraźnie wskazanych w ustawie konsument może skorzystać z dalszych środków ochrony w postaci obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Uprawnienie to powstaje w szczególności wtedy, gdy przedsiębiorca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności, nie uczyni tego w rozsądnym czasie, brak zgodności występuje nadal mimo podjętych działań, albo gdy brak zgodności ma charakter na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie bez uprzedniego korzystania z naprawy lub wymiany. Jednocześnie odstąpienie nie jest dopuszczalne, jeżeli brak zgodności ma charakter nieistotny, przy czym ustawodawca wprowadza domniemanie istotności braku zgodności.

Art. 7a ustawy o prawach konsumenta ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż ustanawia ogólną zasadę dotyczącą terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Zgodnie z tym przepisem jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania., przy czym odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Ustawodawca przewidział przy tym istotną sankcję za bezczynność przedsiębiorcy. Albowiem zgodnie z ust. 2 Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, (czyli co do zasady 14 dni) uważa się, że uznał reklamację. Należy jednak podkreślić, co trafnie wyjaśnił Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 28 maja 2019 r., sygn. III Ca 76/19, że Brak odpowiedzi na reklamację w ustawowym terminie pociąga za sobą skutek w postaci złożenia przez przedsiębiorcę milczącego oświadczenia woli o uznaniu reklamacji za uzasadnioną, a nie skutek w postaci zasadności samego roszczenia. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi - III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 28 maja 2019 r. III Ca 76/19

Innymi słowy: skutek, jakim jest uznanie reklamacji, nie oznacza automatycznego przesądzenia zasadności roszczenia w sensie materialnoprawnym. Brak odpowiedzi w terminie wywołuje skutek w postaci milczącego oświadczenia woli przedsiębiorcy o uznaniu reklamacji za uzasadnioną, a nie bezwzględne potwierdzenie istnienia roszczenia jako takiego. Tym samym, w razie późniejszego sporu to przedsiębiorca musi wykazać, że roszczenie nie przysługuje, ewentualnie, że przysługuje w innym (np. niższym) zakresie lub wysokości, niż wskazana w reklamacji.

Przechodząc do trzeciego z trybów dochodzenia roszczeń, należy wskazać, że gwarancja stanowi odrębną od odpowiedzialności ustawowej podstawę dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy. Jej źródłem nie jest ustawa, lecz dobrowolne oświadczenie gwaranta, którym może być producent, importer, dystrybutor albo sprzedawca.

Zgodnie z art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.

Istotą gwarancji jest to, że to sam gwarant określa zakres swojej odpowiedzialności, w szczególności czas jej trwania, sposób realizacji uprawnień, tryb zgłoszenia roszczenia czy katalog świadczeń przysługujących kupującemu. Obowiązki gwaranta mogą polegać zwłaszcza na naprawie rzeczy, jej wymianie, zwrocie ceny albo zapewnieniu innych usług. W razie wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli udzielono gwarancji co do jakości rzeczy, gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej albo dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wada ujawni się w okresie obowiązywania gwarancji.

Jeżeli termin gwarancji nie został wyraźnie określony, przyjmuje się, że wynosi on dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jednocześnie należy podkreślić, że gwarancja obejmuje co do zasady wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, o ile w jej treści nie zastrzeżono inaczej.

Ustawodawca wprowadza jednak pewne elementy o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Polsce to oświadczenie powinno być sporządzone w języku polskim. Musi ono zawierać m.in. wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej, nazwę i adres gwaranta, opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji, wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja, warunki gwarancji.

Kupujący może żądać wydania dokumentu gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Sprzedawca, jeżeli posiada taki dokument, powinien wydać go wraz z rzeczą oraz sprawdzić zgodność oznaczeń znajdujących się na rzeczy z danymi zawartymi w dokumencie.

W zakresie wykonywania gwarancji obowiązuje zasada, że kupujący dostarcza rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji albo do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna zostać usunięta w miejscu jej ujawnienia. Gwarant zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym, a jeżeli terminu nie wskazano, niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia dostarczenia rzeczy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w okresie od jej wydania gwarantowi do chwili odebrania przez uprawnionego ponosi gwarant.

Istotne znaczenie ma również regulacja dotycząca biegu terminu gwarancji. W przypadku wymiany rzeczy na nową albo dokonania istotnej naprawy termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu rzeczy naprawionej. Jeżeli wymieniono jedynie część rzeczy, odnowienie terminu dotyczy wyłącznie tej części. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący nie mógł korzystać z rzeczy wskutek jej wady.

Kluczowe pozostaje jednak to, że uprawnienia z gwarancji funkcjonują niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów o niezgodności rzeczy z umową. Kupujący może wybrać, z którego trybu chce skorzystać, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie pozbawia go możliwości dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ustawowych. Co więcej, w razie wykonywania uprawnień z gwarancji bieg terminów przewidzianych dla odpowiedzialności ustawowej ulega zawieszeniu na czas realizacji gwarancji.

W konsekwencji gwarancja nie zastępuje odpowiedzialności sprzedawcy wynikającej z ustawy, lecz może stanowić jedynie dodatkowe i całkowicie fakultatywne źródło uprawnień kupującego. Oznacza to, że gwarancja nie jest elementem koniecznym sprzedaży: może w ogóle nie zostać udzielona, a dany towar może nie być nią objęty, bez jakiegokolwiek wpływu na ustawową odpowiedzialność sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową. Jeżeli natomiast gwarancja została udzielona, jej zakres, czas trwania oraz tryb realizacji wynikają z oświadczenia gwarancyjnego, a zatem z treści dobrowolnego zobowiązania, a nie z samego faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Z tego względu dla prawidłowej oceny sytuacji prawnej kluczowe jest każdorazowe ustalenie, kto jest gwarantem, tj. podmiotem udzielającym gwarancji i ponoszącym wynikające z niej obowiązki. Gwarantem może być producent, importer, dystrybutor, sprzedawca albo inny podmiot wskazany w oświadczeniu gwarancyjnym i to właśnie do tego podmiotu kieruje się roszczenia gwarancyjne, według procedury określonej w warunkach gwarancji. W praktyce oznacza to, że reklamacja „z gwarancji” nie zawsze jest reklamacją składną do sprzedawcy. Często adresatem świadczeń gwarancyjnych jest producent lub autoryzowany serwis działający w jego imieniu, podczas gdy sprzedawca pozostaje nadal podmiotem odpowiedzialnym na podstawie przepisów ustawowych.

📞 222692222
💻 https://kancelariagoldwin.pl

Adres

Ulica Kościuszki 71/304
Torun
87-100

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Kancelaria Prawna Goldwin Stępień i Wspólnicy umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Kancelaria Prawna Goldwin Stępień i Wspólnicy:

Udostępnij